Понятие и история наследования. Исторические этапы развития римского наследственного права, его понятие и юридическая природа. Субъектный состав и содержание наследственного правоотношения. Анализ особенностей наследования отдельных видов имущества.
Большинству хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с вопросами наследственного прав. Именно в этой ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками, а родственники часто становятся врагами. Чтобы по возможности избежать подобного конфликта, необходимо знать основные положения наследственного права. наследование правоотношения имуществоВ привычном нам виде основные понятия наследственного права появились в римском праве; позднее они были воспроизведены (рецепированы) гражданским правом новых народов и до сих пор лежат в основе наследственного права большинства современных цивилизованных правовых систем. На ранних этапах развития института наследования, когда потребности людей и средства их удовлетворения были скудными, наследования в современном понимании еще не существовало, т.к наследовать было еще нечего. Трудно даже представить себе, что происходило бы, если бы права и обязанности покойного не переходили по наследству, а «умирали» бы вместе с ним. Понятие «наследование» является ключевым в подотрасли гражданского права - наследственном праве, от него происходят производные «наследство», «наследственное право», «наследственные правоотношения», поэтому дефиниция понятия «наследование» является важной в свете всего нашего дальнейшего изложения. Универсальное правопреемство характеризуется тем, что от умершего к наследнику (наследникам) переходит все имущество (вещи, права и обязанности) в неизменном виде в один и тот же момент.Универсальный характер наследования проявляется в том, например, что к наследнику переходят сразу и права и обязанности, входящие в состав наследства, что наследник может приобрести в составе наследства даже такие права и обязанности, о существовании которых он и не знал, и т. п. Наследование возможно было или по завещанию или по закону (если завещания данным лицом не оставлено, либо оно признано недействительным, либо наследник по завещанию не принял наследства). Характерной особенностью римского наследственного права была недопустимость сочетания этих двух оснований наследования (завещания и закона) в одном и том же случае, т. е. недопустимо было, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства-к наследникам но закону (в этом смысл афоризма: “nemo pro parte lestatus pro parte in-testatus decedere potest, т. е. не может быть наследования в одной части имущества умершего лица по завещанию, а в другой части по закону). Это происходит только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять наследство. Наследование по завещанию, получившее в более позднее время очень широкое применение (так что наследование по закону носило название «наследование ab intestate», т.е. после лица, не оставившего завещания), в древнейшую эпоху не имело места.Поэтому для того чтобы выявить специфические признаки наследственного правоотношения, следует рассмотреть основания его возникновения, охарактеризовать основные выделяемые в науке элементы: объект, субъект, юридическое содержание (права и обязанности участников) . Таким образом, наследственное правоотношение можно определить как урегулированное нормами наследственного права общественное отношение, направленное на переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в порядке универсального правопреемства Правовая природа наследственных правоотношений (отношений входящих в предмет регулирования наследственного права) до конца не исследована, и единой точки зрения на понятие и виды этих отношений не существует. Маркс, из которого, тем не менее, со всей очевидностью, просматривается позиция автора по поводу природы самого права наследования: «право наследования имеет социальное значение лишь постольку, поскольку оно оставляет за наследником то право, которым покойный обладал при жизни, а именно право при помощи своей собственности присваивать продукты чужого труда». Белов под наследственным правом в субъективном смысле (правом наследования) понимает право лица быть наследником, включающее в себя правомочия быть призванным к наследованию, принять или не принять наследство, отказаться от него.Первый этап начинается с момента открытия наследства, когда наследник призывается к наследованию. В данном случае перед правом наследника принять или не принять наследство стоит обязанность других лиц не препятствовать этому праву, а также обязанность соответствующих лиц всячески содействовать в осуществлении этого права. Если наследник принимает право на принятие наследства, то для него наступает второй период - право на наследство, и в данном случае к наследнику переходят не только права, но и обязанности. Как уже было сказано ранее, управомоченным субъектом наследования является наследник - обладатель субъективного права наследования, а другой центральной фигурой в таком правоотношении выступает наследодатель.
План
Содержание
Введение
Глава 1. Право наследования
1.1 Понятие и история наследования
1.2 Исторические этапы развития римского наследственного права
Глава2. Понятие наследственного правоотношения и его юридическая природа
2.1 Понятие наследственного правоотношения и его юридическая природа
Глава3. Элементы наследственного правоотношения
3.1 Субъектный состав и содержание наследственного правоотношения
3.2 Объекты наследственного правоотношения. Особенности наследования отдельных видов имущества
Заключение
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы